东川区个人商标注册的具体作用

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东川区个人商标注册的具体作用

作者:云南亚洪知识产权代理有限公司 时间:2023-06-25 08:33:43

专利事项:专利是指受法律保护的发明创造,包括发明专利、实用新型专利、和外观设计专利三种类型。根据我国专利法以及相关法律的规定,我国公民取得专利权后,可获得独占实施权,转让权,实施许可权,放弃权,标记权。专利保护明确了人们对发明,实用新型和外观设计等专利保护客体的专有权利,这对激发人们创新的积极性,以及专利本身的推广应用和公开传播具有重要意义,也有利于公平竞争,提升效率。

业界有句说法:一流企业卖专利,二流企业卖产品,三流企业卖苦力。获取专利权,能够让企业在激烈的市场竞争中占据有利的位置,尤其是对中小型企业而言,好的专利足以令其在市场中立于不败之地。申请专利的主要目的是为了企业在市场竞争中争得主动,防止竞争对手将自己的发明创造申请专利,并在市场上占有一席之地。版权事项:版权登记实行自愿登记,但著作权自作品创作完成之日起就自动产生,不必依靠登记来取得。

既然做不做版权登记,作者都享有著作权,为什么还要登记呢?登记版权的意义在于被侵权时能举证讧明对该件作品享有著作权,从而获得著作权法的保护。在实务中没有版权证书我们很难拿出令人信服的证据,或即便能拿出来,成本也很高,但登记版权后你就可以拿出版权证书来维护自己的权益,所以进行版权登记是很有必要的!

商标事项:商标是一种无形资产,是企业产品进入市场的基础,是企业形象和信誉的集中表现,更是企业生存竞争的保障。先随小知了解一下商标吧。商标,简而言之,是用来区分商品或服务井具有显著特征的标志,它是最常见的知识产权类型。根据我国《商标法》,商标只有注册商标成功后才能取得商标专用权。而申请注册商标采用申请在先原则,所以一般为了防止被抢注或意外侵权,公司需要尽早将公司名称,品牌名LOGO等重要信息在对应商标类别申请注册。

商标按照保护的领域或行业不同,共分为45个大类,涉及一万多个商品和服务项目。对初创企业来说,初期可将重点放在产品或服务所在行业或领域中,之后可慢慢延伸防御保护。去年商标申请量超过730多万件,平均每天申请两万多个,可注册资源越来越少,申请难度越来越大。查完能注册的就不要等了,昆明商标注册有盲期,没准明天就有人注册一样或者近似的了,所以,能注册的就抓紧注册吧。

在商标到期之前的十二个月内,商标权利人如果还想继续使用该商标,需进行商标续展,此外还有六个月的宽展期,如果在规定的时间内没能办理商标续展注册,商标局将会对此商标进行注销。根据《商标法》规定,非注册商标不得以注册商标名义使用,如果商标被注销后仍继续作为注册商标使用的将面临工商局的罚款,将会面临触犯法律的危险。

侵犯他人商标权法律风险如果已被注销的商标被其他申请人注册成功,那么原商标权人如果继续使用该商标就会涉及到侵犯他人的商标专用权。即使之前这个商标一直是你在使用,花费了大量的时间与精力去经营商标,然而昆明商标注册、商标使用都需要依附在法律的基础上。商标注销后继续使用的风险商标被撤销后,原权利人可以重新注册,但会比较麻烦。

根据《商标法》规定:注册商标被撤销的或者期满不再续展的,自撤销或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请不予核准。即便过了一年的期限重新进行申请的,也需要经过商标局重新审查,如果通过审查进入公告期的还可能被他人异议。所以商标到期前一定要及时续展,毕竟事后补救非常麻烦,事前只要通过商标代理提交一个续展申请就可以避免这些麻烦。

基本上,可以从以下四个方面判定商标是否被正确的使用:

(一)商标标识本身

根据《商标法》第四十九条,自行改变昆明商标注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正,否则由商标局撤销其注册商标。

注册商标专用权以核准注册的商标为限,而不以实际使用的商标为准。即商标标识应与核准注册的商标标识一致,只能按比例放大缩小,不得自行改变商标的文字、图形和颜色。有时注册人为了美观或其他原因,将商标的文字字体进行细微改变,在实践中还是允许的;商标中的图形也是如此,细微的改动如在注册商标外加方框、圆形或是某一线条,都是允许的。但如果文字或图形改动较大,使之形成了不同的外观形象,就属于自行改变注册商标,不构成商标的正确使用。

(二)商标的使用主体

当商标的使用人与商标注册、备案事项不同时,不构成商标的正确使用。

1、商标注册人变更名称、地址等商标注册事项时,或转让注册商标的,应当向商标局提交变更申请。需要注意的是除了常见的企业更名、搬迁和商标交易的情况以外,企业的分立、合并、入股、改制等事件都可能导致商标注册人名称、地址等商标注册事项变更。

2、许可他人使用注册商标,应当报商标局备案。商标注册人许可他人使用商标时常会记得备案,但是常见的错误是:商标a的注册人是母公司A,A的某商品由其具有独立法人资格的子公司B生产,使用商标a的商品上标示的生产厂家是B,商标a的使用人与在商标局注册或备案的事项不符,不构成商标的正确使用。

(三)商标的使用范围

注册商标必须使用在核定使用的商品和服务上。商标注册申请必须根据《类似商品和服务区分表》的规定,按不同的类别分别提出,经核准后即以核定使用的商品或服务为准。注册商标需要在不同类的其他商品或服务上使用,必须另行提出注册申请。

实际使用的商品或服务超出了核定使用的商品或服务范围,或者跨类别使用,都不应当加注册标记,否则属于冒充注册商标行为。如果与他人在类似商品或服务上已注册的商标相同或者近似,还要承担商标侵权的法律责任。

(四)商标的注册标记

根据《商标法实施条例》第六十三条:“使用注册商标,可以在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明“注册商标”或者注册标记。注册标记包括(注外加○)和(R外加○)。使用注册标记,应当标注在商标的右上角或者右下角”。

对那些已经递交了申请但尚未获准注册、或是由于某种原因一时难以获准注册的商标来说,在未注册商标上标注“TM”也是一个很好的保护方法。尽管在我国法律上并没有得到承认,但TM还是表达了企业宣传商标、表明商标的努力,在发生争议时,对主张反不正当竞争法上的权利,或主张自己在先使用商标的权利,或许会有不少帮助。

但对于尚未获准注册的商标或商标注册人超过《商标注册证》核定使用的商品或服务范围使用其注册商标的,标明注册标志是冒充注册商标的违法行为。商标注册人在新商品或服务上使用带有注册标记的商标时,需要谨慎注意新的商品或服务是否属于《商标注册证》核定使用的商品或服务范围。

首先,我们要弄清楚著作权和专利权是两个完全不同的概念。

专利权,简称“专利”,是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。

著作权,又称为版权,分为著作人格权与著作财产权。著作权是知识产权中的例外,因为著作权的取得无须经过个别确认,这就是人们常说的“自动保护”原则。

《计算机软件保护条例》中有明确的解答,该条例第五条规定:“中国公民、法人或者其他组织对其所开发的软件,不论是否发表,依照本条例享有著作权。”网友在问题中提及的“申请了软件著作权”,其实是指软件的开发者为了取得明确的证据,避免日后陷入纠纷而对软件的著作权进行了登记。软件著作权登记分为:1.软件著作权登记;2.软件著作权专有许可合同登记;3.软件专有转让合同登记。软件经过登记后,软件著作权人享有发表权、开发者身份权、使用权、使用许可权和获得报酬权。

其次,著作权并不保护“构想”本身,只保护“形式”。对软件本身的保护由《专利法》和《著作权法》结合来实现,而对软件的设计思想进行保护则需要通过申请专利来实现。从理论上讲,对软件本身的保护,仅仅是保护了一种具体的编码程序,而对软件设计思想的保护则实现了在此设计思想下所有可能编码形式的打包保护。

再次,软件的著作权只需具备独创性,而软件申请专利保护需要符合新颖性、创造性、实用性等条件。软件先进行了著作权登记并不影响其进行专利申请。虽然软件著作权先申请,但是软件系统的技术核心、构想、模型等没有公开。申请专利的话,软件著作权的申请不会有丧失新颖性的问题,因为著作权没有新颖性,只有独创性。


 

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